法院肉刑
① 關於,未經法院審判,不認定嫌疑人有罪的解釋。
警察抓住你後,當然是詢問與案件有關的事實。不管是群體斗毆還是單人之間的斗毆,他們首先都要了解整個事情的發展。如果他們覺得犯罪事實存在,便會向檢察院請求逮捕你。如果檢察院認為有必要逮捕,那麼整個案件就進入正式的刑事訴訟過程。公安警察這時有2個月的時間收集你的犯罪證據,一旦收集到足夠證據,他們會把你移送到檢察院,檢察院同樣是2個月的時間,他們負責審查證據,證據合法充足後,檢察院會向法院起訴,法院經過開庭審判後,方可定你的罪。也就是說,在公安的偵查階段和檢察院的審查起訴階段,你都不是罪犯,而是犯罪嫌疑人,只有法院宣判後,才成為罪犯。
1.群體斗毆和單人斗毆的處理方式是一樣的,只不過情節要復雜一些。
2.理論上說,警察是不能體罰犯罪嫌疑人,所以他們叫你蹲下是錯誤的,但是在司法實踐中,這樣的情況很多,也沒有相關部門會專門因為體罰犯罪嫌疑人而追究警察。
3.根據刑事訴訟法,在公安抓捕後,你有申辯的權利和請律師為你辯護的權利(請律師不一定要到法院審判階段,公安階段就可以請),還有要求與案件有關聯的警察迴避的權利。
4.如果你的行為不構成故意傷害罪,公安會進行行政處罰,即拘留、罰款。嚴重一點則進行勞教。而不會送到檢察院法院去背判刑。
5.關在派出所的階段,時間很短,一般就是一兩天,該階段不屬於拘留,僅是詢問階段。但是如果詢問結束後,檢察院批准逮捕,那麼就進入了偵察階段,這一階段的期限法律沒有硬性的規定,但是實踐中,一般不能超過2個月。這2個月的起算點不是抓捕你之日,而是明確你的身份之日。也就是說如果被抓捕後,你拒不交代自己的真實身份,偵察期限就沒有開始計算!另外,如果公安覺得有必要延期,可以申請上級,批准延期偵察,那麼就不止2個月了。
② 法院通知非法證據排除是什麼意思
2010年5月30日,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合發布了《關於辦理刑事案件排除非法證據若干問題的規定》(以下簡稱《規定》),不僅明確了採用刑訊逼供等非法手段取得的言詞證據,不能作為定案的根據,還對審查和排除非法證據的程序、證明責任及訊問人員出庭等問題進行了具體的規范。這是我國深入實施依法治國方略的重要舉措,也是刑事訴訟制度進一步民主化、法治化的重要標志,對於依法懲治犯罪、切實保障人權、維護司法公正特別是程序公正,預防冤錯案件的發生,具有重要而深遠的意義。為便於司法實踐中正確理解和適用,現對《規定》的制定背景和主要內容予以說明。
一、《規定》的起草背景
1996年,全國人大對刑事訴訟法作了全面修改,並明文規定「嚴禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙以及其他非法的方法收集證據。」(第43條)但是,如果偵查機關的取證行為違反了法定程序,應當有什麼樣的後果呢?以非法方法收集的證據是否還具有效力呢?法律沒有明確規定。
1998年、1999年最高人民法院、最高人民檢察院先後出台《關於執行刑事訴訟法若干問題的解釋》、《人民檢察院刑事訴訟規則》,在一定程度上確立了非法言詞證據排除規則,但因規定的內容較為原則,且未規定明確化和具體化的操作程序,這種排除規則仍然具有宣言和口號的性質,很難發揮法律規范應有的功能。司法實踐中,很少有根據司法解釋認定為非法言詞證據並予以排除的情形,刑訊逼供現象難以遏制,因採用以刑訊逼供等非法方法取得的口供而定案的冤錯案件時有發生。
為進一步完善我國刑事訴訟制度,根據中央關於深化司法體制和工作機制改革的總體部署,「完善非法證據排除制度,明確非法證據排除的范圍、證明責任、審查程序和救濟途徑等」作為一項重要的司法體制改革事項,由全國人大常委會法工委牽頭,會同最高人民法院等部門共同研究。最高人民法院刑事證據規則項目組經過充分調研,廣泛徵求各方面的意見和建議,在《關於排除非法言詞證據若干問題的意見(稿)》的基礎上會同最高人民檢察院、公安部、國家安全部和司法部共同制定了本《規定》。
二、《規定》的基本思路
《規定》制定的基本思路是:以規范司法行為、促進司法公正為目標,在我國現有法律框架下,借鑒與吸收國內優秀研究成果和國外有益經驗,結合刑事案件工作實際,為排除非法證據制定具體化、程序化的操作規程,避免因為採納非法證據而導致冤假錯案的發生。
非法證據規則涉及的面較廣,在目前的法律框架下,對全部內容都加以規定是不現實的,也是很難實施的。為此,《規定》突出了以下三個方面的重點:一是突出了對普通刑事案件中非法證據的排除。從目前情況來看,普通刑事案件中出現錯案的比率最高,而經濟犯罪和職務犯罪案件尚未發現這樣的問題。二是突出了對非法言詞證據的排除。非法證據,除了非法言詞證據,還有非法實物證據。非法實物證據情況復雜,難以作出一概禁止的一般性規定,並且實踐中發生的錯案多為採納了非法言詞證據。三是突出了對採用刑訊逼供等非法手段取得的言詞證據的排除。非法言詞證據包括採用非法手段和技術性違法手段取得的證據。就目前出現的冤錯案件看,主要是因為以刑訊逼供方法取得口供。對於後者,實踐中一般可以事後補救,很少出現問題。
三、《規定》的主要內容
《規定》共計15條,主要包括兩個方面的內容:一是實體性規則,旨在對非法言詞證據的內涵和外延進行界定,並規定相應的法律後果。二是程序性規則,旨在將有關非法取證的問題納入訴訟中程序裁判的范疇予以解決。
關於非法言詞證據的內涵、外延和法律效力問題。
《規定》第1條對非法言詞證據的內涵和外延進行了界定,第2條明確了對非法言詞證據應當予以排除的法律後果。
證據本無合法與非法之分,「非法」一詞無疑主要是針對取證手段而言的。因此,分析非法言詞證據的內涵和外延,必須從界定非法取證手段的范圍入手。這一問題在本條制定過程中存在不同觀點,形成了四種意見:
第一種意見認為:違反法律規定,採用刑訊、服用葯物、催眠以及其他使人肉體上產生劇烈疼痛、精神上產生高度痛苦或者喪失意識、意志的方法取得的犯罪嫌疑人、被告人供述、證人證言、被害人陳述,屬於非法言詞證據。
第二種意見認為:違反法律規定,採用暴力或者使人肉體上、精神上產生高度痛苦或者模糊意識的方法取得的犯罪嫌疑人、被告人供述、證人證言、被害人陳述,屬於非法言詞證據。
第三種意見認為:違反法律規定,採取刑訊逼供、暴力取證、體罰虐待等方法取得的犯罪嫌疑人、被告人供述、證人證言、被害人陳述,屬於非法言詞證據。
第四種意見認為:採用刑訊逼供等非法手段取得的犯罪嫌疑人、被告人供述和採用暴力、威脅等非法手段取得的證人證言、被害人陳述,屬於非法言詞證據。
我們認為,第一種意見參照了《禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》第1條的規定[1],符合現代刑事訴訟理念,但是,「劇烈疼痛」、「高度痛苦」較為抽象,在實踐中容易產生歧義;第二種意見不能全面涵蓋非法取證的手段和方法,實際上縮小了法律對非法言詞證據的界定范圍,是對刑事訴訟法的限制解釋,並且「高度痛苦」同樣很難界定;第三種意見列舉的「刑訊逼供、暴力取證、體罰虐待」等三種方式存在交叉關系,適用時容易導致分歧;考慮到刑訊逼供罪、暴力取證罪刑法上都有規定,程序法上也應相應作出規定,參照《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關於進一步嚴格依法辦案確保辦理死刑案件質量的意見》第11條的規定,我們最終採納了第四種意見。
另,有意見認為,應詳細列舉非法取證的具體手段,以免在司法實踐中產生爭議和分歧。其實,在《規定》制定之初,我們曾經參照《最高人民檢察院關於瀆職侵權犯罪案件立案標準的規定》關於刑訊逼供案的規定[2],對非法手段進行了列舉,即「採用刑訊、較長時間凍、餓、曬、烤等手段」,但考慮到「較長時間凍、餓、曬、烤等手段」不宜寫在《規定》中,最終予以刪除。必須明確的是,「等」是指與刑訊逼供相當的方法,能否認定,可由辦案機關在實踐中參照相關規定具體把握。
此外,關於通過採取威脅、引誘、欺騙等方法獲得的言詞證據應如何處理的問題,本條制定過程中也產生了分歧:一種意見認為,通過採取這種手段獲取證據是一種嚴重侵犯人權的行為,從規范司法的長遠角度,應該予以排除,並且刑事訴訟法對此也有明確的規定;一種意見認為,對於這種證據,應綜合多種可能損害公正審判的因素決定是否排除。我們認為,《規定》不宜作出與刑事訴訟法不一致的規定,但司法實踐中,「威脅」、「引誘」、「欺騙」的含義及標准問題的確不好界定,很多從氣勢上、心理上壓倒、摧垮犯罪嫌疑人心理防線的訊問語言、行為和策略很難與之區分開來,如果這些訊問方法都被認為非法,將導致大量口供被排除,給偵查工作帶來較大沖擊,因此,對此問題不必苛求嚴格,暫不作出規定。
關於人民檢察院適用非法言詞證據排除規則問題。
《規定》第3條確定了人民檢察院在審查起訴過程中同樣應適用非法言詞證據排除規則。
1998年12月,最高人民檢察院在頒布的《人民檢察院刑事訴訟規則》中確認了非法言詞證據排除規則(第265條第1款),並規定,人民檢察院審查起訴部門在審查中發現偵查人員以非法方法收集犯罪嫌疑人供述、被害人陳述、證人證言的,應當提出糾正意見,同時應當要求偵查機關另行指派偵查人員重新調查取證,必要時人民檢察院也可以自行調查取證;偵查機關未另行指派偵查人員重新調查取證的,可以依法退回偵查機關補充偵查。(第265條第2、3款)
2001年1月,鑒於「一些地方陸續發生了嚴重的偵查人員刑訊逼供案件」,地方檢察機關「錯誤地將刑訊逼供獲取的犯罪嫌疑人、被告人供述作為指控犯罪的證據加以使用,最終釀成冤案,造成了極其惡劣的社會影響」,最高人民檢察院發布了《關於嚴禁將刑訊逼供獲取的犯罪嫌疑人供述作為定案依據的通知》,再次要求各級檢察機關「嚴格貫徹執行有關法律關於嚴禁刑訊逼供的規定」,「明確非法證據的排除規則」。
我們認為,檢察機關具有法律監督機關的職能,且《規定》是由公、檢、法等部門聯合下發的,增加本條有助於進一步嚴格規范偵查機關的取證行為。
關於非法證據排除規則的操作程序。
《規定》對如何排除非法證據規定了具體的操作規程,這也是本規定的主要內容,對於避免因為採納非法證據而導致冤假錯案的發生將起到非常重要的作用。具體說來,該程序主要包括以下五個步驟:
1、程序啟動。在法庭調查過程中,被告人有權提出其審判前供述是非法取得的意見,並提供相關線索或者證據。
2、法庭初步審查。程序啟動後,法庭應當進行審查。合議庭對被告人審判前供述取得的合法性沒有疑問的,可以直接對起訴指控的犯罪事實進行調查;對供述取得的合法性有疑問的,則由公訴人對取證的合法性舉證。
3、控方證明。公訴人應當向法庭提供訊問筆錄、原始的訊問過程錄音錄像或者其他證據,提請法庭通知訊問時其他在場人員或者其他證人出庭作證,仍不能排除刑訊逼供嫌疑的,提請法庭通知訊問人員出庭作證,對該供述取得的合法性予以證明。
4、雙方質證。公訴人舉證後,控辯雙方可以就被告人審判前供述的取得是否合法的問題進行質證、辯論。
5、法庭處理。法庭對被告人審判前供述的合法性問題作出裁定:如公訴人的證明達到確實、充分的程度,能夠排除被告人審判前供述屬非法取得的,法庭確認該供述的合法性,准許當庭宣讀、質證;否則,法庭對該供述予以排除,不作為定案的根據。
關於在法庭審理過程中設置專門程序對證據的合法性進行審查和裁決的問題。
《規定》第5條確立了非法言詞證據的先行調查原則,即在審理犯罪事實的過程中,只要被告人及其辯護人提出了取證合法性問題,就要對該問題進行「審理」。
在本條制定過程中,有意見認為,排除非法證據應屬於刑事訴訟法第158條規定的庭外調查問題,不宜在法庭審理過程中對此進行專門的審查,建議法院採用休庭並庭外調查核實的程序。我們認為,對證據的合法性進行審查應當設置一個專門程序,這個程序既在庭審的法庭調查當中,又相對獨立於法庭對指控的犯罪事實的調查,這也是制定本《規定》的前提所在,如不使用明確、具體的規范來設置此專門程序,本《規定》規范非法取證行為的宗旨將根本無法實現。
被告人審判前供述是否具備合法性(而被法庭採納)的事實,既不是實體法事實,也不是程序法事實,而是用於證明犯罪構成事實存在的證據事實。雖然證據事實只是犯罪構成事實附帶的事實,但其影響甚至決定控訴方指控最終能否成立,與案件實體處理有著極其緊密的聯系,因此,對這一事實同樣應當適用嚴格證明。當然,這一事實畢竟不是犯罪構成事實本身,其相對獨立性決定了在裁決這一附帶爭議事實需要設置一個獨立的程序,即「預先審核程序(voir dire)」。[3]在這個相對獨立的「審判」中,法庭需要裁決的並非犯罪成立與否即犯罪構成事實存在與否的問題,而是口供這個證據是否具備合法性能否成其為證據的問題。
最高人民法院通過司法解釋確立的非法言詞證據排除規則在實踐中的運用很少,主要是因司法解釋對證據的證據資格、證明力不作區分,且未設置專門的程序來規范對非法證據的審查和裁決所致。法官審查判斷、運用證據應分為兩個層次,一是確認證據資格,二是確認證明力。法官確認某證據具有可采性,表明該證據取得了進入審判程序的資格,它可以在法庭上出示、接受調查。不具備合法性的證據不得採納。對決定證據是否具有可采性(含合法性),則應設置專門的審查程序。在此程序中,法庭需要裁決的是某證據是否具備合法性能否在法庭上出示、質證的問題。如,控訴方不能證明口供是以合法方法取得的,法庭即排除該口供的證據資格,使其不能進入法定的證據調查程序即不準許宣讀、質證,當然也就不可能成為定案的根據。
當然,司法實踐情況復雜,僅在法庭上可能難以解決問題,因對證據合法性的審查也不排除適用刑事訴訟法第158條規定的庭外調查程序,可採取庭上和庭外相結合的方式。但是,控辯雙方對證據的排除有爭議的,應當經過質證、辯論,最終由法庭予以認定,庭外調查程序涉及的只是對證據的核實問題。因此,《規定》第8條同時確認了法庭對控辯雙方證據的調查核實權。
在本條制定過程中,有意見認為,按照刑事訴訟法的規定,法院有獨立調查核實證據的權利,無需通知檢察人員、辯護人到場。我們認為,控辯雙方對言詞證據的取證方法是否合法爭議較大的,通知雙方到場有利於體現調查的公正性和透明性,避免在庭審中雙方又對法庭所取證據提出異議,出現法庭與控辯雙方抗辯的不正常情況。
關於啟動證據合法性調查程序的初步責任問題。
《規定》第6條規定,被告人及其辯護人提出被告人審判前供述是非法取得的,法庭應當要求提供涉嫌非法取證的人員、時間、地點、方式、內容等相關線索或者證據,從而明確了被告人及其辯護人應提供非法取證的線索或者證據的責任。
在本條制定過程中,有意見認為,證明證據是非法取得的並不是被告方的義務,且實踐中被告方很難提供證據或者線索,建議將「應當」改為「可以」。我們認為,對於證據的合法性(即取證行為的合法性)的證明責任當然是由控方承擔,否則控方就無法完成證明其指控的犯罪事實成立的證明責任,但啟動這個專門程序的初步責任即提供可能存在刑訊逼供或者其他非法取證行為的證據或者線索的責任,則應由辯護方承擔,否則就會出現任意啟動對證據合法性的「審理」程序的情況,拖延審理期限。當然,法庭也有權對非法言詞證據線索進行初步審查,對於被告人及其辯護人所提非法言詞證據的線索和異議明顯不成立的,可以不再進行獨立的調查,直接對指控的犯罪事實進行審理,以便提高庭審效率。
關於對被告人審前供述的合法性應由控方負證明責任問題。
《規定》第7條主要明確了非法言詞證據排除規則中的舉證責任。我國雖然通過司法解釋確立了非法言詞證據排除規則,但這一規則並未在司法實踐中得到全面、有效的運用,雖然導致這種狀況的原因是多方面的,但不可否認的是,非法證據排除程序中證明責任規定的缺失是一個至關重要的原因,因此本條規定意義特別重大。
我國訴訟理論使用的「舉證責任」概念來源於大陸法系,主要包括兩個層次的含義:一是提供證據的責任;二是因舉證不能時應承擔不利後果的責任,這也是舉證責任的本質內容。之所以規定應由控方對被告人審前供述的合法性負舉證責任,主要是基於以下三個方面的原因:
1、這符合刑事訴訟中由控方承擔證明被告人有罪的責任這一基本原理。任何一個刑事案件中,控訴方都負有證明被告人有罪的責任,其除了必須證明指控的犯罪事實成立外,理應還要證明其用於證明犯罪事實成立的證據具備合法性。在訴訟過程中,被告方提出口供不具有合法性,實質上是對控訴方主張口供具備合法性的事實的否認,控訴方需承擔提供證據責任,在對某證據的合法性真偽不明時法庭必須作出有利於被告人的認定,即將不能排除非法取證可能的證據排除在定案根據之外。
2、根據慣例,訴訟中主張積極性(肯定)事實的當事人承擔證明責任,而將消極性(否定)事實引入訴訟的當事人無需對此承擔證明責任。依此原則,在刑事訴訟中,檢察人員一般作為提出被告人有罪的積極追訴請求的一方,他同時也必須以充分的事實為根據來加以論證,那麼,對於證據本身合法性的證明,必然屬於證明積極請求的重要組成部分,而被告人提出的證據非法的異議,則屬於消極(否定)性事實,當然無需承擔最終的證明責任。
3、舉證能力毫無疑問也是證明責任分擔中的另一個需要考慮的技術性因素,訴訟中舉證能力較強的一方應承擔較多的證明責任,反之,證明責任就會較小,這也是糾紛雙方當事人平等對抗的體現。一般而言,國家為了追訴犯罪,賦予檢警機關以巨大權力,而被告人一般會處於偵控方的控制狀態之下,並且,被告人通常也缺乏必要的法律常識和技能進行取證,比較來講,控方則有這種優勢。這種力量懸殊的對比局面決定了審判中證明自身行為合法性的負擔也就必然地置於控方。
當然,本條規定並不意味著控方在每一案件中都需要主動證明被告人的供述具有合法性,原則上,控方的證明必須以辯護方提出異議為前提,並且,如果控方不堅持使用該供述作為定案根據的,就不存在法庭質證和排除的問題,可以不舉證。
關於訊問人員出庭作證問題。
《規定》第7條第1款在規定控方承擔舉證責任具體方式的同時,還明確了訊問人員出庭作證問題。本款內容在制定過程中也存在不同觀點:
第一種意見認為:公訴人應當向法庭提供訊問筆錄、已經製作的訊問過程錄音錄像或者其他證據,或者提請法庭通知訊問人員、訊問時其他在場人員或者其他證人出庭作證,對該供述取得的合法性予以證明。
第二種意見認為:公訴人應當向法庭提供訊問筆錄、原始的訊問過程錄音錄像或者其他證據,必要時提請法庭通知訊問人員、訊問時其他在場人員或者其他證人出庭作證,對該供述取得的合法性予以證明。
第三種意見認為:公訴人應當向法庭提供訊問筆錄、原始的訊問過程錄音錄像或者其他證據,提請法庭通知訊問時其他在場人員或者其他證人出庭作證,仍不能排除刑訊逼供嫌疑的,提請法庭通知訊問人員出庭作證,對該供述取得的合法性予以證明。
我們基於以下四個方面的原因,最終採納了第三種意見:第一,本《規定》要求偵查人員出庭作證僅限於經審查確有必要的范圍,這樣的情況實踐當中並不很多,不會影響偵查機關工作的正常開展。第二,《刑事訴訟法》第48條規定:「凡是知道案件情況的人,都有作證的義務。」由於當前訊問時同步錄音錄像尚未普及,要確定言詞證據的合法性,僅靠訊問人員和訊問時在場人員的書面證言很難作出判斷,因此,偵查人員就其執行職務時了解的情況出庭作證對查明證據取得的合法性非常必要。第三,按照全國人大常委會法工委關於司法改革項目的分工方案,偵查人員出庭問題不再單出文件,而是納入刑事證據制度改革的相關改革成果中,如果不在此文中規定,「偵查人員出庭」問題這一改革任務將會落空。第四,考慮到偵查機關的工作需要,有必要對訊問人員出庭作證的情形作出進一步限制,但是如果窮盡其他方法仍不能排除刑訊逼供嫌疑的,訊問人員應當出庭作證。
關於非法言詞證據排除規則的證明標准問題。
《規定》第11條規定,對被告人審判前供述的合法性,公訴人不提供證據加以證明,或者已提供的證據不夠確實、充分的,該供述不能作為定案的根據,從而確認了非法言詞證據排除規則的證明標准。
在本條制定過程中,有意見認為,該條涉及認定非法言詞證據的證明標准問題,情況比較復雜,建議進一步研究,可先不作規定。
我們認為,在刑事訴訟中,公訴機關承擔提供證據指控被告人犯罪的職責,對於被告人及其辯護人所提被告人庭前供述系非法取得的線索和證據,理應同樣承擔證明被告人庭前供述系合法取得的證明責任。在公訴機關不舉證,或者已提供的證據不夠確實、充分的情況下,就應承擔不能以該證據證明指控的犯罪事實的法律後果,如果不明確規定證明標准,很可能使整個非法證據排除規則失去意義。
另外,關於本條規定中為何確立了「證據確實、充分」的標准?因為,按照刑事訴訟的基本規律,在刑事訴訟中,控方應承擔其指控的犯罪事實成立的證明責任,且需達到確實、充分的程度,如果賴以證明犯罪事實成立的根據即定罪證據的合法性不能被法庭確定,就說明證據沒有達到確實、充分的程度,法庭不能以不確實的證據認定被告人有罪,否則,刑事訴訟法所規定的「確實、充分」的定罪標准將失去存在的基礎。
這還涉及到疑罪從無原則能否徹底貫徹的問題。如果對控訴方降低證明標准,僅要求控訴方達到「優勢證據」標准,意味著控訴方對犯罪構成事實附帶的證據事實的證明沒有排除被告方提出的「合理懷疑」,從而對犯罪構成事實本身的證明也因此未能排除被告方的「合理懷疑」,在這種情況下,如果法庭未予排除口供這一證據並最終將其作為定案的根據作出有罪判決,還是違背疑罪從無原則的。對控訴方降低非法證據排除規則的證明標准結果必然導致客觀上被告方承擔證明責任,使這個規則失去意義。
如果《規定》對控訴方適用較低的證明標准,司法實踐中則無法杜絕因採納以刑訊逼供等非法手段取得的口供而將疑案錯誤地作為留有餘地不判處死刑立即執行的案件降格處理的做法。雖然國外的司法實踐對自白規則的運用早已超越了防止事實誤認的目的,但不容否認的是,我國確立非法言詞證據排除規則對於防止事實誤認、避免冤錯案件的發生具有重大意義。從為了實現防止事實誤認的基本目的這一角度進行分析,必然得出對口供合法性的證明應當由控訴方承擔證明責任且需達到排除非法取證可能性的程度的結論。不能因為目前司法實踐中控訴方對口供合法性的證明存在一定的困難而降低證明標准。恰恰相反,明確非法言詞證據排除規則中控訴方的證明責任和很高的證明標准,不僅能促使過於依賴口供的偵查觀念和偵查方式發生轉變[4],還能推動諸如訊問時錄音錄像、訊問時律師在場以及羈押場所與偵訊部門分離等相關制度的迅速建立。
關於對證人證言、被害人陳述合法性的審查、認定問題。
《規定》第13條確認了對證人證言、被害人陳述合法性的審查、認定,應參照對被告人供述的相關規定進行。
在本條制定過程中,有意見認為,證人證言、被害人陳述作為一種獨立的證據,作如此規定過於籠統,建議予以細化。我們認為,非法證據不僅僅是指被告人供述,證人證言、被害人陳述也存在一些問題,因此必須作出相應規定,但考慮到這些證據畢竟都是言詞證據,在取證方式、方法上基本一致,因此,對證人證言、被害人陳述的審查、認定也與被告人供述的審查、認定並無不同,若進行細化,重復的內容太多,從立法技術的角度看也無必要;此外,對證人證言、被害人陳述的非法取證,在司法實踐中遠不如對被告人供述非法取證常見,這樣規定也可突出重點。
關於對非法取得的物證、書證的排除問題。
《規定》第14條規定,物證、書證的取得明顯違反法律規定,可能影響公正審判的,應當予以補正或者作出合理解釋,否則,該物證、書證不能作為定案的根據,從而確立了對非法取得的物證、書證的排除規則。
關於非法實物證據是否排除的問題,在理論界和實務界長期存在爭議和分歧[5]。為平衡好准確打擊犯罪和有效保障人權的關系,《規定》區分了言詞證據與實物證據的不同情況,對以非法手段取得的實物證據並未採取絕對排除的方式,而是實行裁量排除。
在本條制定過程中,有意見認為,物證、書證的取得方法嚴重違反法律規定,致使嚴重損害證據的客觀性和真實性的,該物證、書證不能作為定案的根據。我們認為,非法取證必然損害證據的合法性,卻不必然影響證據的客觀性和真實性,並且,證據的客觀性和真實性受到嚴重損害的,當然不能作為定案的根據,屬於法官認定證據證明力的范疇,無需單獨作出規定來排除。實際上,實物證據無論是合法獲得還是非法獲得,其本身的真實性並沒有受到影響。嚴禁以非法搜查、扣押,非法侵入公民住宅或其他非法方法取得實物證據,就是尊重基本人權,對國家權力進行必要限制的體現,程序的獨立價值也體現得最為明顯,因為《規定》明確這種證據也屬於非法證據,並且可能被排除,其原因就是非法的取證手段侵犯了公民最基本的人權,直接違背了憲法的規定。
另,對物證、書證合法性的審查和裁決程序,參照本《規定》有關規定進行。
(作者單位:最高人民法院刑三庭)
[1]本公約於1984年12月10日通過,於1987年6月26日生效,中國政府於1988年10月4日批准該公約。公約第1條規定:「酷刑」系指為了向某人或第三者取得情報或供狀,為了他和第三者所作或被懷疑所作的行為對他加以處罰,或為了恐嚇或威脅他或第三者,或為了基於任何一種歧視的任何理由,蓄意使某人在肉體或精神上遭受劇烈疼痛或痛苦的任何行為,而這種疼痛或痛苦又是在公職人員或以官方身份行使職權的其他人所造成或在其唆使、同意成默許下造成的。純因法律制裁而引起或法律制裁所固有或隨附的疼痛或痛苦則不包括在內。
[2]刑訊逼供罪是指司法工作人員對犯罪嫌疑人、被告人使用肉刑或者變相肉刑逼取口供的行為。涉嫌下列情形之一的,應予立案:1、以毆打、捆綁、違法使用械具等惡劣手段逼取口供的;2、以較長時間凍、餓、曬、烤等手段逼取口供,嚴重損害犯罪嫌疑人、被告人身體健康的;3、刑訊逼供造成犯罪嫌疑人、被告人輕傷、重傷、死亡的;4、刑訊逼供,情節嚴重,導致犯罪嫌疑人、被告人自殺、自殘造成重傷、死亡,或者精神失常的;5、刑訊逼供,造成錯案的;6、刑訊逼供3人次以上的;7、縱容、授意、指使、強迫他人刑訊逼供,具有上述情形之一的;8、其他刑訊逼供應予追究刑事責任的情形。
③ 法院開庭太多非法證據結果會怎麼樣
所謂非法證據排除,是指在刑事訴訟中,對於以非法方法收集的證據,應當予以排除,不得作為認定被告人有罪的證據。依據刑事訴訟法第五十四條的規定,非法證據包括非法言詞證據和非法實物證據。 非法言詞證據,就是違反法律規定收集的證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人、被告人供述等證據。該類證據大致可分為兩類:(1)採用「刑訊逼供等非法方法」收集的犯罪嫌疑人、被告人供述。使用肉刑或者變相肉刑,或者採用其他使被告人在肉體上或者精神上遭受劇烈疼痛或者痛苦的方法,迫使被告人違背意願供述的,應當認定為「刑訊逼供等非法方法」。(2)採用暴力、威脅等非法方法收集的證人證言、被害人供述。 非法實物證據,就是違反法定程序收集的物證、書證。對於該類證據,如果存在嚴重影響司法公正的可能,應當予以補正或者作出合理解釋;不能補正或者作出合理解釋的,應當予以排除。 根據刑事訴訟法及其司法解釋的相關規定,非法證據排除程序主要包括以下內容: 1、人民法院向被告人及其辯護人送達起訴書副本時,應當告知其申請排除非法證據的,應當在開庭審理前提出,但在庭審期間才發現相關線索或者材料的除外。 2、開庭審理前,當事人及其辯護人、訴訟代理人申請人民法院排除非法證據的,人民法院應當在開庭前及時將申請書或者申請筆錄及相關線索、材料的復製件送交人民檢察院。 3、當事人及其辯護人、訴訟代理人申請人民法院排除以非法方法收集的證據的,應當提供涉嫌非法取證的人員、時間、地點、方式、內容等相關線索或者材料。 4、人民法院經審查,對證據收集的合法性有疑問的,應當召開庭前會議,就非法證據排除等問題了解情況,聽取意見。人民檢察院可以通過出示有關證據材料等方式,對證據收集的合法性加以說明。 5、人民法院對證據收集的合法性進行調查後,應當將調查結論告知公訴人、當事人和辯護人、訴訟代理人。
④ 刑罰是最嚴厲的制裁,包括
刑罰大致可分為:①生命刑。即死刑,是剝奪人的生命的刑罰。②身體刑。即肉刑版和體罰,是殘害肉權體的刑罰。中國刑罰無此刑。③自由刑。即剝奪自由的刑罰,如無期徒刑、有期徒刑和拘役。④財產刑。即剝奪一部或全部個人所有財產的刑罰,如罰金和沒收財產。⑤權利刑。即剝奪犯罪人應享有的權利的刑罰,如剝奪公權,剝奪親權。⑥名譽刑。是以剝奪犯人名譽權為目的的刑罰。
中國立法實踐將刑罰分為主刑和附加刑兩類。①主刑。法院在判決刑事案件時獨立適用的刑罰,有管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑、死刑5種。②附加刑。法院在判決刑事案件時,附隨於主刑的刑罰,也可以獨立適用,有罰金、剝奪政治權利、沒收財產。對於犯罪的外國人,可以適用驅逐出境。
⑤ 公安有哪些刑訊手段
公安機關是禁止刑訊犯罪嫌疑人的。現在警察審問犯罪嫌疑人都是至少有兩名參加審訊。全程錄像,不能有刑訊逼供行為。如果你懷疑警察有刑訊逼供行為,當事人的近親屬可以向檢察院申請調取審訊監控錄像。
【法律分析】
刑訊逼供是當代司法實踐中的惡疾。明明所有人都痛恨刑訊逼供,但刑訊逼供卻總是屢禁不止,由於刑訊逼供引發的冤案錯案簡直就是最高人民法院被信訪的重要來源。刑訊逼供表現為對犯罪嫌疑人、被告人使用肉刑或者變相肉刑,逼取口供的行為。刑訊方法必須是使用肉刑或者變相肉刑。所謂肉刑,是指對被害人的肉體施行暴力,如吊打、捆綁、毆打以及其他折磨人的肉體的方法。所謂變相肉刑,是指對被害人使用非暴力的摧殘和折磨,如凍、餓、烤、曬等。逼供,即逼迫犯罪嫌疑人、被告人作出行為人所期待的口供。誘供、指供是錯誤的審訊方法,但不是刑訊逼供。刑訊逼供是指國家司法工作人員(含紀檢、監察等)採用肉刑或變相肉刑乃至精神刑等殘酷的方式折磨被訊問人的肉體或精神,以獲取其供述的一種極惡劣的刑事司法審訊方法。
【法律依據】
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第五十二條 審判人員、檢察人員、偵查人員必須依照法定程序,收集能夠證實犯罪嫌疑人、被告人有罪或者無罪、犯罪情節輕重的各種證據。嚴禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙以及其他非法方法收集證據,不得強迫任何人證實自己有罪。必須保證一切與案件有關或者了解案情的公民,有客觀地充分地提供證據的條件,除特殊情況外,可以吸收他們協助調查。
第五十七條 人民檢察院接到報案、控告、舉報或者發現偵查人員以非法方法收集證據的,應當進行調查核實。對於確有以非法方法收集證據情形的,應當提出糾正意見;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
⑥ 若檢察院用變相的刑訊逼供,比如5天不讓睡覺,那能夠用什麼途徑申張自己的權利嗎
可以依法向人民法院提起行政訴訟。
參照《中華人民共和國行政訴訟法》第二條,公民、法人或者其他組織認為行政機關和行政機關工作人員的行政行為侵犯其合法權益,有權依照本法向人民法院提起訴訟。前款所稱行政行為,包括法律、法規、規章授權的組織作出的行政行為。
參照《中華人民共和國行政訴訟法》第十二條,人民法院受理公民、法人或者其他組織提起的下列訴訟:
(一)對行政拘留、暫扣或者吊銷許可證和執照、責令停產停業、沒收違法所得、沒收非法財物、罰款、警告等行政處罰不服的;
(二)對限制人身自由或者對財產的查封、扣押、凍結等行政強制措施和行政強制執行不服的;
(三)申請行政許可,行政機關拒絕或者在法定期限內不予答復,或者對行政機關作出的有關行政許可的其他決定不服的;
(四)對行政機關作出的關於確認土地、礦藏、水流、森林、山嶺、草原、荒地、灘塗、海域等自然資源的所有權或者使用權的決定不服的;
(五)對徵收、徵用決定及其補償決定不服的;
(六)申請行政機關履行保護人身權、財產權等合法權益的法定職責,行政機關拒絕履行或者不予答復的;
(七)認為行政機關侵犯其經營自主權或者農村土地承包經營權、農村土地經營權的;
(八)認為行政機關濫用行政權力排除或者限制競爭的;
(九)認為行政機關違法集資、攤派費用或者違法要求履行其他義務的;
(十)認為行政機關沒有依法支付撫恤金、最低生活保障待遇或者社會保險待遇的;
(十一)認為行政機關不依法履行、未按照約定履行或者違法變更、解除政府特許經營協議、土地房屋徵收補償協議等協議的;
(十二)認為行政機關侵犯其他人身權、財產權等合法權益的。
除前款規定外,人民法院受理法律、法規規定可以提起訴訟的其他行政案件。
(6)法院肉刑擴展閱讀
參照《中華人民共和國行政訴訟法》第四十九條,提起訴訟應當符合下列條件:
(一)原告是符合本法第二十五條規定的公民、法人或者其他組織;
(二)有明確的被告;
(三)有具體的訴訟請求和事實根據;
(四)屬於人民法院受案范圍和受訴人民法院管轄。
參照《中華人民共和國行政訴訟法》第五十條,起訴應當向人民法院遞交起訴狀,並按照被告人數提出副本。書寫起訴狀確有困難的,可以口頭起訴,由人民法院記入筆錄,出具註明日期的書面憑證,並告知對方當事人。
參照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百一十八條,訊問犯罪嫌疑人必須由人民檢察院或者公安機關的偵查人員負責進行。訊問的時候,偵查人員不得少於二人。犯罪嫌疑人被送交看守所羈押以後,偵查人員對其進行訊問,應當在看守所內進行。
參照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百一十九條,對不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以傳喚到犯罪嫌疑人所在市、縣內的指定地點或者到他的住處進行訊問,但是應當出示人民檢察院或者公安機關的證明文件。對在現場發現的犯罪嫌疑人,經出示工作證件,可以口頭傳喚,但應當在訊問筆錄中註明。
傳喚、拘傳持續的時間不得超過十二小時;案情特別重大、復雜,需要採取拘留、逮捕措施的,傳喚、拘傳持續的時間不得超過二十四小時。不得以連續傳喚、拘傳的形式變相拘禁犯罪嫌疑人。傳喚、拘傳犯罪嫌疑人,應當保證犯罪嫌疑人的飲食和必要的休息時間。
參照《中華人民共和國刑法》第二百四十七條,刑訊逼供罪、暴力取證罪:司法工作人員對犯罪嫌疑人、被告人實行刑訊逼供或者使用暴力逼取證人證言的,處三年以下有期徒刑或者拘役。致人傷殘、死亡的,依照本法第二百三十四條、第二百三十二條的規定定罪從重處罰。
參照《中華人民共和國刑法》第二百三十二條,故意殺人罪:故意殺人的,處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑;情節較輕的,處三年以上十年以下有期徒刑。
參照《中華人民共和國刑法》第二百三十四條,故意傷害罪:故意傷害他人身體的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,致人重傷的,處三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。
⑦ 刑法審訊不得超過多久
一、刑法解釋:第二百四十七條【刑訊逼供罪、暴力取證罪定義、量刑】
第二百四十七條司法工作人員對犯罪嫌疑人、被告人實行刑訊逼供或者使用暴力逼取證人證言的,處三年以下有期徒刑或者拘役。致人傷殘、死亡的,依照本法第二百三十四條、第二百三十二條的規定定罪從重處罰。
【解釋】本條是關於刑訊逼供罪、暴力取證罪的處刑規定。
依照本條規定,刑訊逼供罪,是指司法工作人員對犯罪嫌疑人、被告人使用肉刑或者變相肉刑逼取口供的行為。暴力取證罪,是指司法工作人員對證人使用暴力,逼取證言的行為。刑訊逼供罪和暴力取證罪的犯罪主體都必須是司法工作人員。
根據本法第九十四條的規定,司法工作人員是指有偵查、檢察、審判、監管職責的工作人員。這兩種犯罪都是故意犯罪,並且具有逼取犯罪嫌疑人、被告人口供或者逼取證人證言的目的。至於行為人的動機如何,逼取的口供、證人證言事後是否被證實符合事實,不影響本罪的構成。
本條所規定的「犯罪嫌疑人、被告人」,根據我國《刑事訴訟法》的有關規定,是指在刑事訴訟中,被指控有犯罪行為而被司法機關依法追究刑事責任的人,公訴案件中在向人民法院提起公訴前稱為犯罪嫌疑人,在向人民法院提起公訴後人民法院判決前稱為被告人,自訴案件中,在人民法院判決前都稱為被告人。「使用暴力」,是指司法工作人員對證人施以肉刑、傷害、毆打等危害證人人身的行為。「證人」,是指在刑事訴訟中,知道案件情況而向司法機關作證的人。
應當特別注意的是,對於不知道案件情況或者知道案件情況但拒絕作證的人,司法工作人員使用暴力逼迫提供證言的人,也屬於本條規定的「證人」。「致人傷殘、死亡」,是指司法工作人員在刑訊逼供和逼取證人證言過程中,故意使用肉刑、變相肉刑或者使用暴力致使犯罪嫌疑人、被告人、證人身體健康受到嚴重傷害、殘疾或者死亡。
刑訊逼供和使用暴力逼取證人證言,不僅嚴重侵犯了公民的人身權利,也妨害了司法機關的正常司法活動,必須依法予以嚴懲。依照本條的規定,司法工作人員對犯罪嫌疑人、被告人實行刑訊逼供或者使用暴力逼取證人證言的,處三年以下有期徒刑或者拘役。致人傷殘、死亡的,依照本法第二百三十四條關於故意傷害罪、第二百三十二條關於故意殺人罪的規定定罪,並從重處罰。
⑧ 對法院對偵查人員非法取得證據很少排除怎麼評論
提問者的描述有些主觀,畢竟我國法律對非法證據的排除是有著嚴格的法律規定的,根據《刑事訴訟法司法解釋》第九十五條 使用肉刑或者變相肉刑,或者採用其他使被告人在肉體上或者精神上遭受劇烈疼痛或者痛苦的方法,迫使被告人違背意願供述的,應當認定為刑事訴訟法第五十四條規定的「刑訊逼供等非法方法」。
認定刑事訴訟法第五十四條規定的「可能嚴重影響司法公正」,應當綜合考慮收集物證、書證違反法定程序以及所造成後果的嚴重程度等情況。
第九十六條 當事人及其辯護人、訴訟代理人申請人民法院排除以非法方法收集的證據的,應當提供涉嫌非法取證的人員、時間、地點、方式、內容等相關線索或者材料。
第九十七條 人民法院向被告人及其辯護人送達起訴書副本時,應當告知其申請排除非法證據的,應當在開庭審理前提出,但在庭審期間才發現相關線索或者材料的除外。
第九十八條 開庭審理前,當事人及其辯護人、訴訟代理人申請人民法院排除非法證據的,人民法院應當在開庭前及時將申請書或者申請筆錄及相關線索、材料的復製件送交人民檢察院。
第九十九條 開庭審理前,當事人及其辯護人、訴訟代理人申請排除非法證據,人民法院經審查,對證據收集的合法性有疑問的,應當依照刑事訴訟法第一百八十二條第二款的規定召開庭前會議,就非法證據排除等問題了解情況,聽取意見。人民檢察院可以通過出示有關證據材料等方式,對證據收集的合法性加以說明。
第一百條 法庭審理過程中,當事人及其辯護人、訴訟代理人申請排除非法證據的,法庭應當進行審查。經審查,對證據收集的合法性有疑問的,應當進行調查;沒有疑問的,應當當庭說明情況和理由,繼續法庭審理。當事人及其辯護人、訴訟代理人以相同理由再次申請排除非法證據的,法庭不再進行審查。
對證據收集合法性的調查,根據具體情況,可以在當事人及其辯護人、訴訟代理人提出排除非法證據的申請後進行,也可以在法庭調查結束前一並進行。
法庭審理過程中,當事人及其辯護人、訴訟代理人申請排除非法證據,人民法院經審查,不符合本解釋第九十七條規定的,應當在法庭調查結束前一並進行審查,並決定是否進行證據收集合法性的調查。
第一百零一條 法庭決定對證據收集的合法性進行調查的,可以由公訴人通過出示、宣讀訊問筆錄或者其他證據,有針對性地播放訊問過程的錄音錄像,提請法庭通知有關偵查人員或者其他人員出庭說明情況等方式,證明證據收集的合法性。
公訴人提交的取證過程合法的說明材料,應當經有關偵查人員簽名,並加蓋公章。未經有關偵查人員簽名的,不得作為證據使用。上述說明材料不能單獨作為證明取證過程合法的根據。
第一百零二條 經審理,確認或者不能排除存在刑事訴訟法第五十四條規定的以非法方法收集證據情形的,對有關證據應當排除。
人民法院對證據收集的合法性進行調查後,應當將調查結論告知公訴人、當事人和辯護人、訴訟代理人。
第一百零三條 具有下列情形之一的,第二審人民法院應當對證據收集的合法性進行審查,並根據刑事訴訟法和本解釋的有關規定作出處理:
(一)第一審人民法院對當事人及其辯護人、訴訟代理人排除非法證據的申請沒有審查,且以該證據作為定案根據的;
(二)人民檢察院或者被告人、自訴人及其法定代理人不服第一審人民法院作出的有關證據收集合法性的調查結論,提出抗訴、上訴的;
(三)當事人及其辯護人、訴訟代理人在第一審結束後才發現相關線索或者材料,申請人民法院排除非法證據的。
⑨ 什麼是肉刑
肉刑,是一個漢語詞語。指施加於罪犯或犯過者的肉體的懲罰。漢語詞語出《荀子·正論》:「治古無肉刑,而有象刑。」
肉刑是直接摧殘身體的刑罰。漢以前有黥、劓、刖、宮等。漢文帝廢肉刑,以髡鉗代黥刑,以笞三百代劓刑。笞五百代趺左趾,棄市代趺右趾。關於肉刑之廢,時論臧否各異,這一爭論,一直持續至兩晉。
春秋戰國時期,肉刑的適用更為廣泛。晏嬰作為使臣到齊國談及對齊國的印象時,就曾當著齊景公的面說:「國之諸市,屨賤踴貴。」說明當時受刖的人很多。
現代解釋:
2012年12月24日最高人民法院對外公布了《關於適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》。自2013年1月1日起與修改後的刑事訴訟法同步施行。
司法解釋規定,使用肉刑或者變相肉刑,或者採用其他使被告人在肉體上或者精神上遭受劇烈疼痛或者痛苦的方法,迫使被告人違背意願供述的,應當認定為刑事訴訟法規定的「刑訊逼供等非法方法」。